Текст книги "Теория права и государства: учебник"
Автор книги: Анатолий Васильев
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
2. Романо-германская правовая система
Романо-германская правовая система, или система континентального права, имеет длительную историю. Она сформировалась на основе древнеримского права, а точнее кодифицированного законодательства императора Юстиниана. В настоящее время эта система существует в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах европейского континента.
Данная правовая система возникла не как средство достижения каких-то политических целей, а как потребность регулировать на основе справедливости межличностные, в первую очередь, имущественные отношения древнеримских собственников земельных участков и производителей сельскохозяйственной и иной продукции. В этом одна из причин ее живучести.
В этой системе основой права является закон, т. е. писаное правило поведения. Законы образуют как бы каркас правового порядка, а жизнь наполняет его реальными фактами и явлениями. Юристы не считают закон непререкаемой догмой, а признают, что он может применяться с учетом практики и реальных обстоятельств.
В этих странах существуют писаные конституции, нормы которых признаются имеющими наибольшую юридическую силу. Это означает, что все другие законы должны соответствовать конституции. За этим соответствием осуществляется контроль.
В романо-германской правовой системе существуют три вида законов: кодексы, сводные тексты нормативных правовых актов (сборники) и текущее законодательство – отдельные законы. Кодифицированными обычно бывают уголовные, гражданские, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные и другие законодательные акты. Сводные тексты (сборники), как правило, имеет налоговое законодательство. Текущие законы принимаются по различным вопросам и отраслям права. Большое значение имеют и подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые различными государственными органами.
В романо-германской системе в процессе законотворчества и на практике учитываются принципы права, т. е. общие представления о тех или иных социальных фактах, имеющих юридическое значение. Например, в ст. 2 ГК Швейцарии записано, что осуществление какого-либо права запрещается, если оно явно противоречит доброй совести, добрым нравам, социальной и экономической целям права.
Основной закон (конституция) ФРГ 1949 г. отменил все ранее изданные законы, противоречащие принципу равенства мужчины и женщины.
Романо-германская правовая система позволяет юристам не соглашаться с законами, если они им кажутся несправедливыми. Юристы, например судья, прокурор, адвокат, вправе общими усилиями искать решение того или иного вопроса, которое в большей степени отвечало бы общей справедливости на основе сочетания частных и общественных интересов.
Таким образом, в этой системе закон не признается догмой и окончательной основой для принятия любого решения. При этом толкование права не сводится только к уяснению и разъяснению грамматического, логического и иного смысла закона, а включает в себя более широкое, социальное уяснение, применительно к реальным условиям и требованиям жизни. В этой системе учитывается и международное право. Так, в Германии закреплен принцип превалирования международного права по отношению к национальному.
К числу вспомогательных источников права относятся обычай и судебная практика. Обычай может применяться самостоятельно, даже если он не санкционирован государством.
Судебная практика, особенно решение Кассационного суда, являющегося высшей судебной инстанцией, признается в качестве судебного прецедента. Как правило, это бывает в случаях, когда решение суда первой инстанции основано на общих принципах или аналогии права и оставлено без изменений кассационной инстанцией. В этом случае возникает прецедент. Это означает, что решение другими судами аналогичных дел должно соответствовать данному решению.
3. Англо-американская правовая система
В англо-американской системе основной нормой права признается судебный прецедент, т. е. нормы, сформулированные судами в своих решениях. Первоначально эта система сформировалась в Англии, а затем была внедрена в доминионах и подмандатных территориях Великобритании – США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Северной Ирландии, а также в 36 государствах – членах Британского содружества.
Английское правило прецедента гласит: решать так, как было решено ранее. В этом сущность прецедентного права. Основным принципом этого права является формула: «Право там, где есть защита». Защита возможна только в суде. Поэтому основную роль играли решения судов, называвшимися по месту их нахождения Вестминстерскими. Сложилось правило прецедента, когда решение одного суда становилось обязательным для других судов по аналогичным делам.
Характерные черты этой системы права выражаются формулой: «Средства судебной защиты важнее права». Поэтому важным фактором ее действенности является добросовестность суда, порядочность судей и строгое соблюдение процедуры судопроизводства, состязательности и равноправия сторон.
В этой системе права нет деления на отрасли права и нет специализации судов. Суды рассматривают все дела – и гражданские, и уголовные, и др. Главным обстоятельством для принятия судебного решения является наличие прецедента, т. е. наличие рассмотренного дела одним судом и принятого им решения, которое затем является юридическим основанием для решения аналогичного дела другим судом.
Однако решения не всех судов могут быть прецедентами. Существует следующая система прецедента.
1. Решения высшей судебной инстанции – палаты лордов – обязательны для всех судов.
2. Апелляционный суд, состоящий из двух отделений – гражданского и уголовного – обязан соблюдать прецеденты палаты лордов и свои собственные, а его решения обязательны для всех остальных судов Англии.
3. Высокий суд обязан соблюдать прецеденты вышестоящих судов, а его решения обязательны для нижестоящих.
4. Нижестоящие – окружные и магистратские суды обязаны следовать прецедентам вышестоящих судов, а их решения не создают прецедентов.
В настоящее время в Англии насчитывается около 4,3 млн прецедентов. Однако наряду с прецедентами развивается и законодательная деятельность парламента, который ежегодно принимает до 80 законов. А всего насчитывается уже около 40 тыс. нормативных правовых актов.
Данное обстоятельство дает основание полагать, что прецеденты не образуют все право. Они представляют собой только юридическую основу для решения судами споров и привлечения к ответственности виновных. Другие общественные отношения регулируются и нормами права, содержащимися в законах, принимаемых парламентом.
В теории права признается, что закон может отменить прецедент и при коллизии закона и прецедента предпочтение отдается закону. Однако на практике существует «прецедент толкования», т. е. судебное понимание закона. И суд наделен широкими полномочиями в толковании закона. Кроме того, закон становится действующим и регулирует общественные отношения тогда, когда он «обрастет» прецедентами, т. е. когда прецеденты наполнят его реальным содержанием. Данное обстоятельство означает, что по вопросам, на регулирование которых направлен данный закон, суды создают и прецеденты.
В английском прецедентном праве определенную роль играет обычай. Происходит это потому, что присяжные заседатели недостаточно знают действующие прецеденты, другие акты, регулирующие рассматриваемый вопрос. Поэтому нередко принимают решение на основе обычаев.
В США английское прецедентное право принесли переселенцы. После приобретения независимости американцы начали отказываться от прецедентного права. Они создали писаную конституцию. В некоторых штатах приняты уголовные, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные кодексы. В 1962 г. принят единый для всех штатов Торговый кодекс.
Однако полного перехода в романо-германскую систему права не произошло. Наряду с писаным широко применяется и прецедентное право как на уровне федерации, так и штатов.
В США 51 система законодательства: пятьдесят в штатах и одна – федеральная. Ежегодно публикуется триста томов судебной практики. Массив законодательства очень велик. И, несмотря на широкое использование компьютерной техники, поиск прецедентов – нелегкое дело.
Большую роль в осуществлении законодательной и судебной власти играет Верховный суд. Он имеет право контроля за конституционностью законов.
Немалую роль играет и обычное право. Так, пробелы в конституции заполняются не только с помощью текущего законодательства, но и путем признания сложившихся обыкновений, устоявшихся обычаев и традиций. В сфере частного права широко распространены обычаи.
4. Социалистическая правовая система
Социалистическое право в недалеком прошлом составляло самостоятельную действующую правовую систему. Она во многом была аналогична романо-германской системе, так как исходила в основном из римского права. Основой ее был не прецедент, а нормы права, т. е. общие писаные правила поведения. Формировалась система права из отраслей права.
Однако социалистическая правовая система имела свои особенности. Во-первых, она была классовой. В качестве источника права декларировалось революционное творчество народных масс, пролетариата. На самом деле эта правовая система формировалась в результате правотворчества различных революционных органов, в первую очередь исполнительной власти.
Во-вторых, она была идеологизированной. Нормативные правовые акты принимались не только с целью удовлетворения объективных общественных потребностей, но и во многом для достижения целей, соответствующих теории марксизма-ленинизма о строительстве социализма и коммунизма – бесклассового общества. Так, например, социалистическое право запрещало частную собственность на средства производства, частнопредпринимательскую деятельность, поскольку с ними, по мнению идеологов марксизма-ленинизма, была связана эксплуатация человека человеком. Существовала только общественная собственность в форме государственной. Разрешалась так называемая личная собственность, которая считалась трудовой и производной от общественной собственности. К личной собственности относились одежда, обувь, предметы домашнего обихода, дом в сельской местности. Жилье в городах было государственным и предоставлялось гражданам в пользование.
При этом запрещалось использовать личную собственность в целях «наживы», т. е. получения дополнительных доходов. Например, не разрешалось использовать личный автомобиль для платной перевозки пассажиров. Названные правовые нормы не соответствовали здравому смыслу, интересам народа и исторической практике, поэтому их реализация обеспечивалась в основном принудительной силой государства.
Даже конституции СССР несли на себе идеологическую нагрузку. На каждом этапе строительства социализма и коммунизма создавались новые конституции. Так, первая конституция 1918 г. определялась как конституция диктатуры пролетариата. В ней ставились программные задачи по строительству социализма. Конституция 1936 г. характеризовалась конституцией победившего социализма, поскольку была ликвидирована частная собственность и эксплуататорские классы. Конституция 1978 г. оценивалась как конституция общенародного государства и развитого социализма, являвшегося этапом, предшествующим коммунизму.
Судам запрещалось создавать право. Они могли только толковать его. При этом нередко толкование соответствовало задачам коммунистического строительства на том или ином его этапе.
Суд не осуществлял контроль за конституционностью законов и законностью деятельности исполнительной власти. Суды выполняли волю партийно-государственного руководства.
Ведущую роль в социалистической правовой системе играло советское право. Другие страны социалистического лагеря следовали опыту советского права.
В настоящее время страны бывшего социалистического лагеря проводят правовые реформы и отходят от социалистической правовой системы, возвращаясь к своим традиционным системам. Россия идет на сближение с романо-германской системой. Социалистическая правовая система сохранилась в Северной Корее, на Кубе, частично в Китае, Вьетнаме.
5. Религиозно-традиционная правовая система
Эта система не является единой, такой, например, как романо-германская. Она состоит из правовых систем нескольких религий, и признается единой не по содержанию – характеру нормативно-правовых актов и их использованию на практике, а по форме. В эту систему входят те религии, которые в той или иной степени содержат нормы права.
Теоретически в этих системах право понимается иначе, чем, допустим, в романо-германской системе. Здесь наряду с религиозными нормами права правовыми признаются и религиозные догмы. Такое положение существует в мусульманском, индусском и иудейском праве.
Мусульманское право выражено в религиозной форме и основано на мусульманской религии – исламе, согласно которому существующее право произошло от Аллаха через его пророка – Мухаммеда. Право Аллаха дано человеку раз и навсегда. Оно нуждается только в разъяснении и толковании.
Ислам содержит две основные части: теорию, т. е. религиозное учение, которое устанавливает, во что мусульманин должен верить, и шариат, т. е. предписание, что мусульманин должен делать, а что не должен. Шариат в переводе означает «путь следования» и образует мусульманское право.
В мусульманском праве предписания относятся только к верующим людям, исповедующим ислам. Они не содержат обязательств по отношению к не мусульманам. Мусульманское право основано на обязанностях, возложенных на человека, а не на правах. Нормы права делятся на обязательные для исполнения, рекомендуемые, разрешающие, порицающие и запрещающие. Их невыполнение является одновременно грехом и преступлением.
Мусульманское право регулирует отношения только между мусульманами. В исламе господствует концепция теократического общества: государство выполняет роль служителя религии. Оно охраняет нормы исламского права от нарушений.
В этой правовой системе существуют два вида судов. Наряду с религиозными мусульманскими судами, действующими на основании шариата, есть другие суды, применяющие обычаи и законы.
В некоторых современных мусульманских государствах, например Египте, Турции, Сирии, Тунисе, Марокко, Иордании, все большую роль играет светское право, т. е. законодательство, принимаемое государственными органами.
Индусское право – право общин. Оно существует в Индии, Пакистане, Малайзии, Танзании, некоторых других странах, исповедующих индуизм (брахманизм). Как и мусульманское, индусское право обязывает верующих принимать на веру религиозные догмы и учения.
Согласно индуизму все люди от рождения разделены на четыре касты: брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), найшиев (земледельцев, ремесленников, торговцев) и шудр (представителей самого нижнего слоя населения). Каждая из этих каст имеет свои права, обязанности, правила жизни. Высшей кастой являются брахманы, которые могут занимать государственные посты, быть служителями церкви. Низшей кастой является шудра. Ее представители должны заниматься только физическим трудом и выполнять черную работу.
Верующие должны вести себя так, как предусматривают правила касты, к которой они принадлежат. В качестве регулятора поведения допускается и обычай. В каждой касте свои обычаи. Касты по месту жительства образуют общины. Собрание кастовой общины путем голосования решает все местные споры. Высшей мерой наказания считается отлучение от данной общины.
Основными источниками индусского права являются «Законы Ману», «Законы Яйнавалка», «Законы Нарада», которые представляют собой толкование «Ведов», содержащих главные идеи индусской религии – индуизма. В настоящее время наряду с правом кастовых общин создается законодательство. Однако суды имеют право не применять закон, а действовать по своему усмотрению, чтобы сочетать требование закона и реальную справедливость, основанную на обычаях касты.
В 1950 г. была принята Конституция Индии, которая ликвидировала касты у индусов и запретила дискриминацию по кастовой принадлежности. Закон о браке 1955 г. существенно изменил брачно-семейные отношения. В 1956 г. законодательно было закреплено право женщин на наследование, чего раньше не было[6]6
Подробнее об этом см.: Нерсесянц B. C. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 468–470.
[Закрыть].
Иудейское религиозное право основано на Торе, священной книге, и Талмуде, в котором дано толкование Торы. Тора представляет собой Пятикнижие Моисея, пророка, жившего еще до Христа и записавшего заповеди Бога. В Торе и Талмуде содержатся нормы – правила поведения верующих иудеев в жизни: быту, труде, в отношениях друг с другом. Существует также специальное собрание правил поведения верующих иудеев, которое называется Шулхан арух.
6. Правовая система обычного права
Под системой обычного права понимаются правила поведения, существующие в странах Экваториальной и Южной Африки и на Мадагаскаре. Эти правила представляют собой обычаи, сложившиеся исторически, вошедшие в привычку; их исполнение поддерживается государством. Обычное право является главным регулятором общественных, в первую очередь межличностных отношений.
Важная роль обычного права объясняется тем, что народы, населяющие данные страны, состоят из большого количества различных народностей и этнических групп, которые имеют свои собственные обычаи и традиции, регулирующие отношение к предкам, к окружающей природе, духам, другим мифическим и мистическим сверхъестественным силам. Множественность этих обычаев, их значительное отличие друг от друга и разрозненность не дают возможности создать единую систему нормативного правового регулирования.
В настоящее время в некоторых странах ведется работа по систематизации действующих обычаев, их унификации, созданию единых кодексов, сборников нормативных актов. Однако охват всех обычаев различных народностей, этнических групп очень сложен, порой просто невозможен в связи с их многочисленностью, поскольку каждый род, деревня имеет свои обычаи.
В период колониализма в этих странах насильственно насаждались европейское право, принудительно вводилась и судебная система. После освобождения их от колониальной зависимости произошел определенный откат к прошлому. И обычаи вновь во многом заняли главное положение.
Однако следует иметь в виду, что от нормального права, существующего в современных европейских и других странах, обычное право отличается только процессом его создания, поскольку в нем не участвовало государство, его правотворческие органы. Обычное право создавалось непосредственно людьми – членами первобытного общества. Однако реализация этих норм в настоящее время осуществляется нередко с помощью государства. Поддерживая эти нормы и признавая их законными, государство как бы санкционирует, т. е. утверждает их и тем самым делает их правовыми. Поэтому термин «обычное право» означает, что этот вид права или правовая система состоит не просто из обычаев, а из обычаев, поддерживаемых государством и являющихся по своей сущности правом.
Вторая особенность обычного права состоит в том, что оно не является единым для всей страны, а распадается на отличающиеся друг от друга группы норм, действующих независимо друг от друга в различных регионах государства. Это означает, что в странах, где действует обычное право, население разделено не только по территории, как это имеет место в современных государствах, но по родам и племенам, как при первобытнообщинном строе.
На основании изложенного можно сказать, что в настоящее время в этих странах имеет место переходный период от первобытнообщинного регулирования на основе обычаев к праву, и от родоплеменной общности людей к государственному объединению проживающих на определенной территории граждан данного государства и с единым правовым пространством.
Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте формационную и цивилизационную типологии права. Назовите основные типологии правовых систем.
2. В чем заключается система современного обычного права?
Литература
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира. М., 1993.
Саидов А. Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 1981.
Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.
Фридман Л. Введение в американское право. М., 1992.
Глава IX
Правовые отношения
1. Понятие и характерные черты правоотношений
Правоотношения представляют собой урегулированные нормами права отношения между людьми, органами и организациями, которые в результате этого урегулирования наделяются взаимными юридическими правами и обязанностями.
Правоотношения возникают только на основе норм права и во исполнение их предписаний. Одновременно они переводят абстрактные правила норм права в реальную жизнь, в практику деятельности конкретных лиц.
Что означает перевод абстрактных правил в реальную жизнь? Дело в том, что норма права – общее правило поведения, относящееся ко всем физическим и юридическим лицам, которые подпадают под это правило. Например, в ст. 454 ГК РФ, регулирующей куплю – продажу записано: «По договору купли – продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)».
На практике эта общая норма реализуется в покупке и продаже самых различных конкретных вещей и предметов, начиная от спичек, иголок и заканчивая особняками и железными дорогами, которые осуществляются различными персонифицированными юридическими и физическими лицами. В каждом отдельном случае при заключении договора купли-продажи конкретной вещи между сторонами возникают правоотношения. На основании нормы, содержащейся в ст. 454 ГК РФ, может быть заключено бесчисленное количество договоров купли – продажи и возникнуть столь же бесчисленное количество конкретных индивидуальных правоотношений. Именно таким образом общее правило нормы права переводится в реальную жизнь, в повседневную практику.
Юридическим содержанием правоотношений является взаимосвязь прав и обязанностей сторон, указанных в законе. Некоторые ученые выделяют и материальное содержание правоотношений, которое они характеризуют как реальное материальное общественное отношение, урегулированное данной нормой права. Например, в правоотношении купли-продажи юридическим содержанием считаются права и обязанности сторон по поводу покупаемой вещи, а именно: обязанность продавца передать вещь в собственность покупателю и право получить за нее определенную цену, а покупатель обязан уплатить цену, имеет право получить вещь и стать ее собственником, т. е. приобретает право владеть, пользоваться и распоряжаться этой вещью. Материальным содержанием признается реальная передача денег покупателем продавцу и передача вещи продавцом покупателю.
Правоотношения характеризуются следующими основными чертами.
1. Правоотношения, как правило, определяются реальными материальными общественными отношениями и интересами людей. При этом, реальные отношения являются первичными, а правоотношения – вторичными. Исторически вначале возникли отношения по производству и распределению в обществе различных материальных ценностей, по передаче их одним человеком другому, а затем эти отношения были урегулированы нормами права и стали правоотношениями, сохранив и свою материальную практическую сущность.
Некоторые правоотношения, например, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные не связаны с материальными общественными отношениями, поскольку они являются чисто процедурными. Например, уголовно-процессуальные нормы предписывают порядок проведения следствия, а именно: они определяют права следователя вызывать и допрашивать свидетелей, потерпевших, обвиняемых, а последние обязаны являться по вызову следователя, отвечать на его вопросы, и давать показания по существу расследуемого уголовного дела. Поэтому данные отношения возникают и существуют только как правоотношения.
2. Правоотношения имеют волевой и сознательный характер. Их возникновение и существование зависит от воли и сознания людей. Участники правоотношений сами по своей воле и сознательно используют предоставленные им права и выполняют возложенные на них обязанности. Не существуют и не могут существовать правоотношения, стороны которых, в связи с определенным психическим или физическим состоянием, не способны действовать сознательно и разумно. Так, согласно ст. 171 ГК РФ сделка, совершенная психически больным человеком, признанным судом недееспособным, является ничтожной, т. е. недействительной с момента ее заключения и не влечет за собой никаких последствий. Аналогичное положение содержится в ст. 172 ГК РФ относительно сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет.
3. Правоотношения возникают только под воздействием правовых норм, которые предусматривают условия возникновения правоотношений, определяют состав участников, устанавливают их права и обязанности, а также ответственность за нарушение правоотношений.
Участнику правоотношения, наделенному правом, предоставляется возможность действовать в пределах имеющихся у него полномочий. А участнику, на которого возложена обязанность, предписывается определенное действие, указываются пределы и характер поведения, реализующее право первой стороны.
Благодаря такому четкому и конкретному определению прав и обязанностей сторон, ответственности виновной стороны, участники правоотношений оказываются в жестких рамках, четко определяющих их поведение.
4. Правоотношение представляет собой взаимосвязь его участников посредством их взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности у сторон возникают в тот момент, когда они становятся участниками правоотношений. Взаимосвязь субъектов правоотношения выражается в том, что у одной стороны имеется право, а у другой – корреспондирующая, т. е. соответствующая этому праву обязанность. В результате стороны правоотношения оказываются в юридической связи, которая, как правило, не может быть разорвана одной стороной. Прекращение ее, как и возникновение, возможно только по взаимному согласию обеих сторон, либо в соответствии с условиями заключенного сторонами договора.
5. Правоотношения всегда индивидуальны, поскольку: а) стороны персонифицированы, т. е. являются конкретными юридическими или физическими лицами; б) они имеют персональные права и обязанности; в) индивидуальны вещи и предметы правоотношения, по поводу которых у сторон возникают права и обязанности.
6. Исполнение правоотношений гарантируется государством, которое охраняет их от нарушений.
Нормы права устанавливают не только права и обязанности сторон, но и их юридическую ответственность за невыполнение или иное нарушение норм права. К ответственности за нарушение правовых норм привлекают соответствующие уполномоченные государственные органы.
Правоотношения делятся на виды по различным основаниям. В соответствии с отраслями права правоотношения бывают конституционно-правовые, административные, гражданские, земельные и др.
По количеству прав и обязанностей, которыми наделены стороны, правоотношения делятся на сложные и простые. В сложных правоотношениях права и обязанности принадлежат каждому участнику, в простых – у одной стороны только права, у другой – только обязанности. Примером сложного правоотношения может служить правоотношение купли – продажи, в котором каждая сторона имеет и права, и обязанности. Простым правоотношением является, например, завещание, когда одна сторона обладает только правом завещать, а вторая – только обязанностью – принять наследство.
В случае, если вторая сторона – наследник отказывается от получения наследства, правоотношение по получению наследства прекращается и возникает другое правоотношение между наследником и тем человеком, в пользу которого он отказывается от наследства. Если же не будет определено в пользу кого производится отказ, то вещь может оказаться бесхозяйной.
В зависимости от характера поведения субъектов права правоотношения делятся на активные и пассивные. В активных правоотношениях стороны совершают активные действия, в пассивных – не совершается никаких действий, стороны воздерживаются от них.
Выделяют также абсолютные и относительные правоотношения. В абсолютных правоотношениях определена лишь одна управомоченная сторона. Обязанной стороной выступают неопределенное количество юридических и физических лиц. Например, правом собственности обладает только собственник. На всех остальных граждан наложена обязанность не совершать никаких действий, нарушающих права собственника.
В относительных правоотношениях определены обе стороны. Они наделены определенными правами и на них возложены соответствующие обязанности. Например, в соответствии с договором купли – продажи, правами и обязанностями обладают только продавец и покупатель.
Существуют также регулятивные и охранительные правоотношения. Регулятивными признаются такие отношения, которые возникают в процессе активной деятельности физических и юридических лиц. Например, при заключении договоров купли – продажи, перевозки, строительства и т. д.
Охранительные правоотношения обеспечивают соблюдение правовых норм, запрещающих какие-либо действия. Например, нормы уголовного права накладывают обязанность на граждан не совершать указанные в них действия и тем самым не нарушать права других граждан, общественных и иных организаций. Таким образом, нормы уголовного права, накладывающие обязанность не совершать указанные в них действия, охраняют права граждан, иных субъектов права от нарушений.
Возможно деление правоотношений на виды и по другим основаниям.