Текст книги "Международное частное право. Ответы на экзаменационные вопросы"
Автор книги: Олеся Аблёзгова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Одним из основных принципов Парижской конвенции является принцип национального режима. Конвенция предусматривает предоставление гражданам и фирмам любой страны – ее участницы такой же охраны промышленной собственности, какая предоставляется или будет предоставляться в будущем своим гражданам законодательством данного государства (ст. 2 Парижской конвенции).
Важнейшим правилом Парижской конвенции является правило о конвенционном приоритете. Введение приоритета объясняется тем, что патент должен получить тот, кто первым подал заявку на изобретение. Первенство в подаче заявки обеспечивает новизну изобретения, которая является необходимым условием выдачи патента. При патентовании изобретения за границей вопрос о новизне осложняется тем, что изобретение, уже запатентованное в одном государстве, не является новым и, следовательно, непатентоспособно в другой стране. Запатентовать же изобретение одновременно в ряде государств – задача очень сложная.
Положение облегчается для заявителей из стран – участниц конвенции. Лицо, подавшее заявку на изобретение в одном из государств-участников, в течение годичного срока со дня подачи первой заявки пользуется для подачи заявки в других государствах-участниках правом приоритета (ст. 4 Парижской конвенции).
Эти и подобные им обстоятельства (публикация о таком изобретении, подача заявки на него третьим лицом в течение этого срока и др.) не помешают выдаче патента, поскольку приоритет и новизна будут определяться в другой стране не на день фактической подачи заявки в другой стране, а на момент подачи первой заявки. Конвенционный приоритет предоставляется также при патентовании промышленных образцов (в течение 6 месяцев), регистрации товарных знаков (для них установлен приоритетный срок 6 месяцев).
В условиях развития патентования изобретений правила Парижской конвенции во многом стали недостаточными, особенно для стран, которые производят зарубежное патентование в широких масштабах. Возникла потребность в углублении международного сотрудничества в этой области. В результате этого было заключено многостороннее соглашение – Договор о патентной кооперации 1970 г. Указанный Договор предусматривает возможность составления и подачи т. н. международной заявки. По такой заявке проводится поиск по выявлению предшествующего уровня техники, что имеет существенное значение для получения патентов. В дальнейшем такой поиск может быть проведен в одном из международных поисковых органов. Одним из этих органов является Патентное ведомство РФ. Такой орган проводит документальный поиск по материалам заявок, облегчающий затем проведение экспертизы в национальных ведомствах стран, куда подается заявка для патентования.
По желанию заявителя поисковый орган может не ограничиться проведением такого поиска, а осуществить и международную предварительную экспертизу. Данные экспертизы сообщаются национальным ведомствам тех стран, где заявитель хочет обеспечить охрану. Если выводы экспертов не будут противоречить требованиям национального законодательства, национальные ведомства вынесут решение о выдаче патента.
Унификация законодательства об изобретениях, а тем самым и создание единого патента предусмотрены отдельными региональными соглашениями. Так, создание европейского патента предусмотрено Конвенцией о выдаче европейских патентов, подписанной на конференции в Мюнхене в 1973 г., а создание единого патента для стран Общего рынка – конвенцией 1975 г. В Мюнхене функционирует Европейское патентное ведомство.
83. Международная охрана товарных знаков и промышленных образцов
Товарный знак и знак обслуживания – это условные обозначения, способные отличить товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Обычно они представляют собой оригинальные художественные изображения, которые помещаются на изделиях. Они призваны служить целям рекламы изделий. Поэтому товарные знаки имеют большое значение в международной торговле.
Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения его владельца. Нарушениями прав владельца товарного знака признаются несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товара, обозначенного этим знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения в отношении однородных товаров (ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г.)).
Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными названным Законом, в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности. Заявки на регистрацию товарных знаков подаются иностранными заявителями так же, как и заявки на изобретения – через патентных поверенных, если международным соглашением, участником которого является РФ, не предусмотрен иной порядок. Законодательство о товарных знаках предусматривает, что товарный знак, зарегистрированный в РФ, должен обязательно использоваться. В случае неиспользования товарного знака в течение 5 лет действие регистрации может быть прекращено. При решении вопроса о прекращении действия регистрации принимаются, во внимание в частности действия иностранного владельца товарного знака, направленные на осуществление его права на товарный знак в РФ (например, публикация товарного знака в газетах, журналах и рекламных материалах, демонстрация экспонатов, обозначенных товарными знаками, на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, и т. п.). Иными словами, действия такого рода рассматриваются как действия по использованию знака.
Регистрация товарных знаков за рубежом осуществляется на основании как национального законодательства, так и положений международных соглашений. В отношении товарных знаков Парижская конвенция опирается на те же принципы, что и в отношении прав на изобретение, т. е. на национальный режим, правило о конвенционном приоритете. Наряду с этим Парижская конвенция устанавливает определенные требования, которые должны предъявляться к товарным знакам при их регистрации в странах – участницах (в отношении изобретений Конвенция каких-либо требований не содержит, отсылая по всем вопросам такого рода к национальному законодательству).
Ряд стран – участниц Парижской конвенции подписали в 1891 г. Мадридскую конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных знаков. Ее участниками является 31 государство. СССР подписал данную конвенцию в 1976 г. В соответствии с Мадридской конвенцией в Международное бюро в Женеве подается заявка на товарный знак, и потом этот знак получает охрану во всех странах – участницах конвенции. Таким путем обеспечивается охрана товарного знака во всех странах-участницах без его регистрации в каждой из этих стран.
В 1973 г. было подписано новое международное соглашение по вопросам товарных знаков – Договор о регистрации товарных знаков (TRT), который различает понятия «национальный знак» (знак, зарегистрированный правительственным органом договаривающегося государства, уполномоченным осуществлять регистрации, действительные в этом государстве); «региональный знак» (знак, зарегистрированный межправительственной организацией, отличной от Международного бюро, которой предоставлено право осуществлять регистрации, действительные в пределах более чем одного государства). Указанный Договор выделяет международную регистрацию, которая означает регистрацию, осуществленную Международным бюро в Международном реестре знаков.
Ряд новых вопросов в области охраны промышленной собственности возник в связи с созданием в России предприятий с иностранными инвестициями. Основанием возникновения прав на промышленную собственность у таких предприятий является передача исключительных прав предприятию его участниками, которая может осуществляться как при его создании в качестве вклада, так и в процессе деятельности предприятия путем покупки лицензий, а также путем создания изобретений его сотрудниками.
В соответствии с законодательством в счет вкладов в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями могут быть внесены имущественные права (в т. ч. на использование изобретений и ноу-хау).
Права на промышленную собственность, принадлежащую предприятиям с иностранными инвестициями, охраняются в соответствии с законодательством в форме патентов. Порядок передачи прав на промышленную собственность предприятию его участниками и предприятием своим участникам, а также порядок коммерческого использования этих прав и защиты их за границей определяются учредительными документами. Так, в частности, в договоре о создании предприятия может быть предусмотрено, что для обозначения продукции, выпускаемой предприятием, может быть использован знак одного из участников или же совместный товарный знак.
84. Международная охрана наименований мест происхождения товаров
В Российской Федерации особая правовая охрана такого средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара, была введена относительно недавно. В соответствии со ст. 30 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» данный способ индивидуализации представляет собой название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно. Наименованием места происхождения товара может являться историческое название географического объекта.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления.
Наименование места происхождения товара охраняется законом. Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации возникает на основании его регистрации. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно.
Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами. Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право пользования им.
Использованием наименования места происхождения товара считается применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в хозяйственный оборот.
Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и т. п., а также использование сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.
Правовая охрана рассматриваемых объектов интеллектуальной собственности на международном уровне осуществляется на основании Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) 1994 г., в силу ст. 22 которого географическими объектами признаются объекты, идентифицирующие товар как произведенный на территории страны – участницы Соглашения, района или местности другой страны, с названиями которых увязываются определенные качество, репутация и иные характеристики товара.
В отношении названий географических объектов страны – участницы Соглашения должны в интересах всех участников использовать правовые средства для предупреждения использования любых утверждений, которые прямо или косвенно говорят о происхождении товара из определенного географического места, когда товар имеет иное место происхождения, и которые могут ввести в заблуждение относительно данного факта; а также совершения любых актов, составляющих недобросовестную конкуренцию.
Помимо Соглашения TRIPS, существует Лиссабонское соглашение об охране мест происхождения и их международной регистрации, которое было разработано Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Однако попытка создания международной регистрационной системы путем заключения Лиссабонского соглашения к настоящему времени не привела к успеху, т. к. только 19 стран подписали указанное соглашение.
85. Международно-правовое регулирование семейных отношений
Особенностью регулирования семейных отношений в международном смысле является то, что для многих национальных правовых систем характерно избегание законодательного определения брака. В соответствии с общей правовой концепцией брак может считаться гражданско-правовым соглашением (договором), разновидностью партнерства или же добровольным союзом мужчины и женщины, вследствие чего между лицами, которые вступают в брак, устанавливается особое брачное отношение.
Договорная концепция брака является наиболее распространенной. Она базируется на требованиях, которые ставятся законом к порядку заключения каких-либо договоров (например, в США, Англии, Франции).
Брак-партнерство – концепция, характерная для государств континентального и общего права. Его содержанием является четкое разделение функций между супругами. Понимание брака как союза двух независимых и равноправных партнеров подразумевает закрепление в законодательстве относительной свободы каждого из них в решении вопросов о продолжении или прекращении совместной жизни.
Среди условий регистрации брака принято выделять:
1) материальные – это позитивные или негативные требования, с наличием или отсутствием которых закон связывает действительность брака (достижение брачного возраста, наличие дееспособности, отсутствие родственных связей);
2) формальные условия брака – это требования к процедуре его оформления.
Брачно-семейные отношения подразделяются на личные и имущественные. Личным отношениям в законодательстве отводится меньшая доля внимания, чем имущественным, т. к. в большинстве правовых систем действует принцип невмешательства в личные дела супругов.
Преимущественная часть личных отношений между супругами регулируется обычаями, нормами морали, брачным договором (контрактом). Законодательство ограничивается регулированием вопросов выбора фамилии супругов, их обязанности совместного проживания, достижения совершеннолетия на момент регистрации брака.
Имущественные права и обязанности супругов довольно детально регламентируются национальным законодательством, которое освещает вопросы отношений по поводу режима имущества супругов, порядка управления им, предоставления материального содержания друг другу. Существуют три основных вида прав режима имущества супругов: совместный режим, режим раздельности и смешанный режим.
Режим совместного имущества предполагает право общей совместной собственности на все имущество, нажитое во время брака. Однако имущество, которое принадлежало супругам до брака, а также полученное во время брака в дар, по наследству, остается собственностью каждого из супругов.
Раздельный режим предусматривает принадлежность каждому из супругов не только их добрачного имущества, но и имущества, приобретенного во время брака на собственные средства.
Смешанный режим означает, что в период пребывания в браке супруги распоряжаются имуществом отдельно, а в случае развода это имущество становится общим и делится поровну.
Во многих странах существует принцип свободы развода. Однако в некоторых государствах, где на становление института брака повлияла католическая церковь, расторжение брака невозможно. Такой порядок существует например в Ирландии.
Расторжение брака означает прекращение статуса, который был образован браком. Правые системы, допускающие развод, делятся на две группы в зависимости от решения ими вопроса равенства мужа и жены относительно инициативы разрыва брака. Так, в большинстве стран супруги находятся в равном положении, а в других (Алжире, Иордании, Сирии) муж находится в привилегированном положении.
Основанием для развода, предусмотренным во многих странах, является воля одного или обоих супругов.
Для международного частного права особый интерес представляют браки, зарегистрированные между иностранцами, на территории иностранного государства, органами иностранного государства, с использованием иностранного законодательства.
К материальным условиям заключения брака преимущественно применяется личный закон лиц, вступающих в брак, а к форме брака – закон места его регистрации. Личным может быть закон гражданства, как это предусмотрено законами о международном частном праве Албании, Польши, Венгрии, Германии, или же закон домицилия, применяемый правовыми системами семьи общего права. В этих государствах предусматривается, что брак должен быть действительным по закону страны, где супруги желают выбрать домицилий семьи, допуская, что таким может быть домицилий жениха на момент регистрации брака.
86. Применение семейного законодательства РФ к отношениям с участием иностранного элемента
Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований ст. 14 Семейного кодекса РФ в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное местожительство.
Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные Семейным кодексом РФ обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, определяется законодательством, которое применялось при заключении брака.
Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное местожительство, а при отсутствии совместного местожительства – законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного местожительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации.
При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или совместного местожительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащие применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащего применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации. Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации.
При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации и в другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов.
Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи актов гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм иностранного семейного права. Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые меры, не установлено, применяется законодательство Российской Федерации.
87. Наследование в международном частном праве
Под наследованием понимается переход после смерти принадлежащего имущества в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.
Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце XX и начале XXI в. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т. д.
При наследовании по закону в самом законе конкретно предусматривается, кто является наследником и в какой очередности призывается к получению наследственного имущества. Так, наследниками первой очереди в Российской Федерации являются дети, переживший супруг и родители умершего. К категории наследников второй очереди относятся братья и сестры умершего. Сначала призываются к наследованию наследники первой очереди. Если таких нет, то призываются наследники второй очереди. В других странах круг наследников может быть более широким (например, наследником признается племянник умершего) или более узким, может не быть деления наследников на очереди и т. д.
Аналогичная ситуация сложилась и с наследованием по завещанию. В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в т. н. олографической форме, т. е. оно представляет собой текст, написанный собственноручно наследодателем, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий для получения наследства.
88. Коллизионные вопросы наследования в российском законодательстве
Статья 1224 ГК РФ закрепляет, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее местожительство, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Под последним местожительством наследодателя понимается место, где наследодатель в момент смерти постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК РФ), а местожительством несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается местожительство их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Именно таким образом российский суд должен квалифицировать понятие «последнее местожительство наследодателя» согласно ст. 1187 ГК РФ. Структура наследственного статута, предусмотренная в ст. 1224 ГК РФ, заключается в разделении отношений по наследованию, регулируемых коллизионными нормами. Правовым последствием такого разделения может быть применение отечественного права в сочетании с иностранным правом к отношениям по наследованию.
В качестве критерия расщепления наследственного статута выступает классификация наследственного имущества как движимого или недвижимого. К отношениям по наследованию движимого имущества применяется право страны, где наследодатель имел последнее местожительство, к отношениям по наследованию недвижимого имущества применяется право страны, где находится это имущество. К отношениям по наследованию недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, применяется российское право. Общее правило определения отношений по наследованию по праву страны, где наследодатель имел последнее местожительство, применяется без каких-либо оговорок и уточнений ко всем вопросам наследования, за исключением наследования недвижимого имущества. К таким вопросам (т. е. подлежащим разрешению в соответствии с общим правилом без каких-либо оговорок и уточнений) могут быть отнесены: состав наследства, время открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, право на обязательную долю наследства и др. Аналогичные коллизионные нормы закрепляет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., заключенная в рамках Содружества Независимых Государств. В частности, ст. 45 Конвенции регулирует наследственные правоотношения с отсылкой к праву постоянного местожительства наследодателя в отношении движимого имущества и праву места нахождения имущества, если оно квалифицируется как недвижимое. Способность лица к составлению и отмене завещания, в т. ч. в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел местожительство в момент составления такого завещания или акта. Данная норма является специальной нормой в коллизионном регулировании отношений по наследованию, она распространяет свое действие не только на движимое, но и на недвижимое имущество. Форма завещания или акта его отмены так же, как и способность лица к составлению завещания, определяется по праву страны, где завещатель имел местожительство в момент составления такого завещания. Однако, в отличие от завещательной дееспособности, коллизионная норма, регулирующая форму завещания или акта его отмены, содержит субсидиарную привязку с отсылкой к праву места составления завещания или акта его отмены, которое может и не рассматриваться как местожительство завещателя, либо к российскому праву. Данная субсидиарная привязка представляет собой дополнительную гарантию для субъектов отношений по наследованию по признанию завещания или его отмены действительным.
89. Общая характеристика международно-правового регулирования трудовых отношений
В области международно-правового регулирования трудовых отношений сложились специфические коллизионные принципы. Основным из них является закон страны места работы (lex loci laboris) – это коллизионный принцип законодательства о международном частном праве Австрии, Албании, Венгрии, Испании, Швейцарии, он применяется в судебной практике Нидерландов, Бразилии. В частности, Закон о международном частном праве Венгрии 1979 г. предусматривает, что к трудовым правоотношениям, если законодательство не предусматривает иное, применяется закон того государства, на территории которого выполняется работа. Этот же принцип закреплен в Европейской конвенции о праве, применяемом к договорным обязательствам 1980 г. При этом Конвенция ограничивает действие автономии воли, закрепляя следующее положение: работник, с которым заключен индивидуальный трудовой контракт, не может быть лишен защиты, предоставляемой ему императивными нормами права, подлежащего применению в силу отсутствия выбора применимого права.








