Текст книги "Теория государства и права. Курс лекций"
Автор книги: Анатолий Васильев
Жанр:
Юриспруденция
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2. Романо-германская правовая система
Романо-германская правовая система, или система континентального права, имеет длительную историю. Она сформировалась на основе древнеримского права, а точнее, кодифицированного законодательства императора Юстиниана. В настоящее время эта система существует в Германии, Франции, Италии, Испании и других европейских странах.
В этой системе основой права являются законы, которые образуют как бы каркас правового порядка.
В этих странах существуют письменные конституции, нормы которых признаются имеющими наибольшую юридическую силу. Это означает, что все другие законы должны соответствовать конституции. За этим соответствием осуществляется контроль.
В романо-германской правовой системе существуют три вида законов: кодексы, сводные тексты нормативных правовых актов (сборники) и текущее законодательство – отдельные законы. Кодифицированными обычно бывают уголовные, гражданские, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные и другие законодательные акты.
Сводные тексты (сборники), как правило, имеет налоговое законодательство.
Текущие законы принимаются по различным вопросам и отраслям права. Большое значение имеют и подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые различными государственными органами.
В романо-германской системе в процессе законотворчества и на практике учитываются принципы права, т. е. морально-нравственные представления о тех или иных социальных фактах, имеющих юридическое значение. Например, в ст.2 ГК Швейцарии записано, что осуществление какого-либо права запрещается, если оно явно противоречит доброй совести, добрым нравам, социальной и экономической целям права.
Основной закон (конституция) ФРГ 1949 года отменил все ранее изданные законы, противоречащие принципу равенства мужчины и женщины.
Романо-германская правовая система позволяет юристам не соглашаться с законами, если они им кажутся несправедливыми. Юристы, например, судья, прокурор, адвокат, вправе общими усилиями искать решение того или иного вопроса, которое в большей степени отвечало бы общей справедливости на основе сочетания частных и общественных интересов.
В этой системе учитывается и международное право. Так, в Германии закреплен принцип превалирования международного права по отношению к национальному.
К числу вспомогательных источников права относятся обычай и судебная практика. Обычай может применяться самостоятельно, даже если он не санкционирован государством.
Судебная практика, особенно решение Кассационного суда, являющегося высшей судебной инстанцией, признается в качестве судебного прецедента. Как правило, это бывает в случаях, когда решение суда первой инстанции основано на общих принципах или аналогии права и оставлено без изменений кассационной инстанцией. В этом случае возникает прецедент. Это означает, что решение другими судами аналогичных дел должно соответствовать данному решению.
3. Англо-американская правовая система
В англо-американской системе основной нормой права признается судебный прецедент, т. е. правила, сформулированные судами в своих решениях.
Первоначально эта система сформировалась в Англии, а затем была внедрена в доминионах и подмандатных территориях Великобритании – США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Северной Ирландии, а также в тридцати шести государствах – членах Британского содружества.
Английское правило прецедента гласит: решать так, как было решено ранее. Вэтом сущность прецедентного права.
Основным принципом этого права является формула: «Право там, где есть защита». Защита возможна только в суде. Поэтому основную роль играли решения судов. Сложилось правило прецедента, согласно которому решение одного суда являлось обязательным для других судов по аналогичным делам.
Характерные черты этой системы права выражаются формулой: «Средства судебной защиты важнее права». Поэтому важным фактором ее действенности является добросовестность суда, порядочность судей, строгое соблюдение процедуры судопроизводства, состязательности и равноправия сторон.
В этой системе права нет деления на отрасли права и нет специализации судов. Все суды рассматривают все дела – и гражданские, и уголовные, и другие.
Однако решения не всех судов могут быть прецедентами. Существует следующая система прецедента.
Решения высшей судебной инстанции – палаты лордов – обязательны для всех судов.
Апелляционный суд, состоящий из двух отделений – гражданского и уголовного, обязан соблюдать прецеденты палаты лордов и свои собственные, а его решения обязательны для всех остальных судов Англии.
Высший суд обязан соблюдать прецеденты вышестоящих судов, а его решения обязательны для нижестоящих.
Окружные и магистратские суды обязаны следовать прецедентам вышестоящих судов, а их решения не создают прецедентов.
В настоящее время наряду с прецедентами создается писаное право. Парламент Англии ежегодно принимает до восьмидесяти законов. Всего накопилось около сорока тысяч нормативных правовых актов и около четырех миллионов трехсот тысяч прецедентов.
В теории права признается, что закон может отменить прецедент и при коллизии закона и прецедента предпочтение отдается закону. Однако на практике существует «прецедент толкования», т. е. судебное понимание закона. И суд наделен широкими полномочиями в толковании закона.
В США английское прецедентное право принесли переселенцы. После приобретения независимости американцы начали отказываться от прецедентного права. Они создали письменную Конституцию. В некоторых штатах приняты уголовные, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные кодексы. В 1962 г. принят единый для всех штатов Торговый кодекс.
Однако полного перехода в романо-германскую систему права не произошло. Наряду с писаным широко применяется и прецедентное право, как на уровне федерации, так и штатов.
Большую роль в осуществлении законодательной и судебной власти играет Верховный суд. Он имеет право контроля за конституционностью законов.
Немалое значение имеет и обычное право. Так, пробелы в Конституции заполняются не только с помощью текущего законодательства, но и путем признания сложившихся обыкновений, устоявшихся обычаев и традиций. В сфере частного права широко распространены обычаи.
4. Социалистическая система права
Социалистическое право в недалеком прошлом составляло самостоятельную действующую правовую систему. Она во многом была аналогична романо-германской системе, так как исходила в основном из римского права. Основой ее был не прецедент, а нормы права, т. е. общие писаные правила поведения. Соответственно формировалась система права из отраслей права.
Однако социалистическая правовая система имела свои особенности. Во-первых, она была классовой. В качестве источника права декларировалось революционное творчество народных масс, пролетариата. На самом деле эта правовая система формировалась в результате правотворчества различных революционных органов, в первую очередь исполнительной власти.
Во-вторых, она была идеологизированной. Нормативные правовые акты принимались не только с целью удовлетворения объективных общественных потребностей, но и во многом для достижения целей, соответствующих теории марксизма-ленинизма о строительстве социализма и коммунизма. Так, например, социалистическое право запрещало частную собственность на средства производства, частнопредпринимательскую деятельность. Существовала только общественная собственность в форме государственной. Разрешалась так называемая личная собственность, которая считалась трудовой и производной от общественной собственности. К личной собственности относились одежда, обувь, предметы домашнего обихода, дом в сельской местности. Жилье в городах было государственным и предоставлялось гражданам в пользование. При этом запрещалось использовать личную собственность в целях наживы, т. е. получения дополнительных доходов, чтобы не создать эксплуататоров. Названные правовые нормы не соответствовали здравому смыслу, интересам народа и исторической практике, поэтому реализация правовых предписаний обеспечивалась в основном принудительной силой государства.
Даже Конституции СССР были идеологизированными. На каждом новом этапе строительства социализма и коммунизма создавались новые конституции. Так, первая Конституция 1918 г. называлась Конституцией диктатуры пролетариата, Конституция 1936 г. характеризовалась как Конституция победившего социализма, Конституция 1977 г. – Конституция общенародного государства.
Судам запрещалось создавать право. Они могли только толковать его. При этом нередко толкование соответствовало задачам коммунистического строительства на том или ином его этапе.
Суд не осуществлял контроль за конституционностью законов и законностью деятельности исполнительной власти. Суды выполняли волю партийно-государственного руководства.
Ведущую роль в социалистической правовой системе играло советское право, т. е. право СССР.Другие страны социалистического лагеря следовали опыту советского права.
В настоящее время страны бывшего социалистического лагеря проводят правовые реформы и отходят от социалистической правовой системы, возвращаясь к своим традиционным системам. Россия идет на сближение с романо-германской системой. Социалистическая правовая система сохранилась в Северной Корее, на Кубе, частично в Китае.
5. Религиозно-традиционная правовая система
Эта система не является единой, такой, например, как романо-германская. Она состоит из правовых систем нескольких религий. Эта система признается единой не по содержанию – характеру нормативных правовых актов и их использованию на практике, а по форме. Она включает в себя те религии, традиции, обычаи, которые в той или иной степени содержат нормы права. Такое положение существует в мусульманском, индусском и иудейском праве.
Мусульманское право выражено в религиозной форме и основано на мусульманской религии – исламе, согласно которому существующее право произошло от Аллаха через его пророка – Мухаммеда. Право Аллаха дано человеку раз и навсегда. Оно нуждается только в разъяснении и толковании.
Ислам содержит две основные части: теорию, т. е. религиозное учение, которое устанавливает, во что мусульманин должен верить, и шариат, т. е. предписание, что мусульманин должен делать, а что не должен.
Шариат в переводе означает «путь следования» и образует мусульманское право.
В мусульманском праве предписания относятся только к верующим людям, исповедующим ислам. Они не содержат обязательств по отношению к не мусульманам. Мусульманское право основано на обязанностях, возложенных на человека, а не на правах. Невыполнение обязанностей является грехом и преступлением.
В этой правовой системе существуют два вида судов. Наряду с религиозными мусульманскими судами, действующими на основании шариата, есть другие суды, применяющие обычаи и законы.
В некоторых современных мусульманских государствах, например, Египте, Турции, Сирии, Тунисе, все большую роль играет светское право, т. е. законодательство, принимаемое государственными органами.
Индусское право – право общин. Оно существует в Индии, Пакистане, Малайзии, Танзании, некоторых других странах, исповедующих индуизм. Как и мусульманское, индусское право обязывает верующих принимать на веру религиозные догмы и учения.
Согласно индуизму все люди от рождения разделены на касты, каждая из которых имеет свои права, обязанности, мораль. Высшей кастой являются брахманы, которые могут занимать государственные посты, быть служащими церкви. Низшей кастой является шудра. Ее представители должны заниматься только физическим трудом и выполнять черную работу.
Верующие должны вести себя так, как предусматривают правила касты, к которой они принадлежат. В качестве регулятора поведения допускается и обычай. В каждой касте свои обычаи. Касты по месту жительства образуют общины. Собрание общины путем голосования решает все местные споры. Высшей мерой наказания считается отлучение от данной общины.
В настоящее время наряду с правом кастовых общин создается законодательство. Однако суды имеют право не применять закон, а действовать по своему усмотрению, чтобы сочетать требование закона и реальную справедливость, основанную на обычаях касты.
В 1950 г. была принята Конституция Индии, которая ликвидировала касты у индусов.
Иудейское религиозное право основано на Торе, священной книге, и Толмуде, в котором дано толкование Торы. Тора представляет собой Пятикнижие Моисея, пророка, жившего еще до Христа и записавшего заповеди Бога.
В Торе и Толмуде содержатся нормы – правила поведения верующих иудеев в жизни: быту, труде, в отношениях друг с другом. Существует также специальное собрание правил поведения верующих иудеев, которое называется Шулхан Арух.
6. Правовая система обычного права
Под правовой системой обычного права понимаются правила поведения, существующие в странах экваториальной и южной Африки и на Мадагаскаре. Эти правила представляют собой обычаи – обычное право, которое является главным регулятором общественных отношений.
Важная роль обычного права объясняется тем, что народы, населяющие данные страны, состоят из большого количества различных народностей и этнических групп, которые имеют свои собственные обычаи и традиции. Множественность этих обычаев, их значительное отличие друг от друга и разрозненность не дают возможности создать единую систему нормативного правового регулирования.
Реализация этих обычаев, особенно в случае их нарушения, осуществляется нередко с помощью государства. Поддерживая эти нормы и признавая их законными, государство как бы санкционирует, т. е. утверждает их, и тем самым делает их правовыми. Поэтому термин «обычное право» означает, что этот вид права, или правовая система, состоит не просто из обычаев, а из обычаев, поддерживаемых государством и являющихся по своей сущности правом.
Особенность обычного права состоит в том, что оно не является единым для всей страны, а распадается на отличающиеся друг от друга группы норм, действующие независимо друг от друга в различных регионах государства. Это означает, что в странах, где действует обычное право, население разделено не только по территории, как это имеет место в современных государствах, но по родам и племенам, как при первобытно-общинном строе.
Тема 10
Правовые отношения
1. Понятие и характерные черты правоотношений.
2. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность и правовой статус.
3. Содержание и объекты правоотношений.
4. Юридические факты.
1. Понятие и характерные черты правоотношений
Правоотношения представляют собой урегулированные нормами права отношения между людьми, органами и организациями, которые в результате этого урегулирования наделяются взаимными юридическими правами и обязанностями.
Правоотношения возникают только в результате урегулирования общественных отношений нормами права, которые предписывают участникам правоотношений определенное поведение. Они обеспечивают связь между нормами права и реальным поведением, деятельностью субъектов права.
Юридическим содержанием правоотношений является взаимосвязь прав и обязанностей сторон, указанных в норме права. Некоторые ученые выделяют и материальное содержание правоотношений, которое характеризуют как реальное материальное общественное отношение, урегулированное данной нормой права. Например, в правоотношении купли-продажи юридическим содержанием считаются права и обязанности сторон по поводу покупаемой вещи, а именно: обязанность продавца передать вещь в собственность покупателю и право получить за нее определенную цену, а также обязанность покупателя уплатить цену и право получить в собственность вещь. Материальным содержанием признается собственно передача денег и вещи как материальных, реально существующих предметов.
Правоотношения характеризуются следующими основными чертами:
1. Правоотношения, как правило, определяются реальными материальными общественными отношениями и интересами людей. При этом реальные отношения являются первичными, а правоотношения – вторичными. Исторически вначале возникли отношения по производству, купле-продаже, обмену различных материальных ценностей, затем эти отношения были урегулированы нормами права и стали правоотношениями, сохранив и свою материальную практическую сущность. Некоторые правоотношения, например, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные, не связаны с материальными общественными отношениями, поскольку они являются чисто процедурными. Например, уголовно-процессуальные нормы предписывают порядок проведения следствия, а именно: они определяют права следователя вызывать и допрашивать свидетелей, потерпевших, обвиняемых, а последние обязаны являться по вызову следователя, отвечать на его вопросы и давать показания по существу расследуемого уголовного дела. Поэтому данные отношения возникают и существуют только как правоотношения.
2. Правоотношения имеют волевой и сознательный характер. И х возникновение и существование зависит от воли и сознания людей. Участники правоотношений сами по своей воле и сознательно используют предоставленные им права и выполняют возложенные на них обязанности. Не существуют и не могут существовать правоотношения, стороны которых в связи с определенным психическим или физическим состоянием неспособны действовать сознательно и разумно.
3. Правоотношения возникают под регулирующим воздействием правовых норм, которые предусматривают условия возникновения правоотношений, определяют состав участников, устанавливают их права и обязанности, а также ответственность за нарушение правоотношений. Благодаря такому четкому и конкретному определению прав и обязанностей сторон, ответственности виновной стороны участники правоотношений оказываются в жестких рамках, четко определяющих их поведение.
4. Правоотношение представляет собой взаимосвязь его участников посредством их взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности у сторон возникают в тот момент, когда они становятся участниками правоотношений. Взаимосвязь субъектов правоотношения выражается в том, что у одной стороны имеется право, а у другой – корреспондирующая, т. е. соответствующая этому праву, обязанность.
5. Правоотношения всегда индивидуальны, поскольку: а) стороны персонифицированы, т. е. являются конкретными юридическими или физическими лицами; б) стороны имеют персональные права и обязанности; в) индивидуален объект правоотношения, по поводу которого у сторон возникают их права и обязанности.
6. Исполнение прав и обязанностей участниками правоотношений гарантируется государством, которое охраняет их от нарушений и привлекает виновных к ответственности. Правоотношения делятся на виды по различным основаниям.
В соответствии с отраслями права правоотношения бывают конституционно-правовые, административные, гражданские, земельные и другие.
По количеству прав и обязанностей, которыми наделены стороны, правоотношения делятся на сложные и простые. В сложных правоотношениях права и обязанности принадлежат каждому участнику, в простых – у одной стороны только права, у другой – только обязанности. Примером сложного правоотношения может служить правоотношение купли-продажи, в котором каждая сторона имеет и права, и обязанности. Простым правоотношением является, например, завещание или дарение, когда одна сторона обладает только правом завещать или дарить, а вторая – только обязанностью принять наследство или подарок.
В зависимости от характера поведения субъектов права правоотношения делятся на активные и пассивные. В активных правоотношениях стороны совершают активные действия, в пассивных – не совершают никаких действий, воздерживаются от них.
Выделяют также абсолютные и относительные правоотношения. В абсолютных правоотношениях определена лишь одна управомоченная сторона. Обязанной стороной выступает неопределенное количество юридических и физических лиц. Например, правом собственности обладает только собственник. На всех остальных граждан наложена обязанность не совершать никаких действий, нарушающих права собственника.
В относительных правоотношениях определены обе стороны. Они наделены определенными правами и на них возложены соответствующие обязанности.
Существуют также регулятивные и охранительные правоотношения. Регулятивными признаются такие отношения, которые возникают в процессе активной деятельности физических и юридических лиц.
Например, при заключении договоров купли-продажи, перевозки, строительства и т. д. Правоохранительные обеспечивают статус-кво, соблюдение правовых норм, запрещающих какие-либо действия. Например, нормы уголовного права накладывают обязанность на граждан не совершать указанные в них действия.
Возможно деление правоотношений на виды и по другим основаниям.