355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Дмитрий Черкасов » Особенности национального следствия. Том 2 » Текст книги (страница 7)
Особенности национального следствия. Том 2
  • Текст добавлен: 9 сентября 2016, 17:17

Текст книги "Особенности национального следствия. Том 2"


Автор книги: Дмитрий Черкасов



сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Поэтому, узрев такую картину и не желая брать грех на душу, попросите следователя, во-первых, соблюсти единообразие во внешности и, во-вторых, попросите предъявляемых сесть так, как Вы им укажете (чтобы Страж Порядка не договорился с «потерпевшим», кто где будет сидеть); б) следователи прямо-таки обожают задавать наводящие вопросы. Если в результате подобных действий свидетель, поначалу проявлявший неуверенность, теперь без колебаний тычет пальцем в подозреваемого, то Вам стоит это отразить в своих замечаниях к протоколу опознания (в свободной форме, желательно процитировать слова следователя); в) предъявление для опознания предметов производится в группе однородных. Обратите внимание, чтобы при опознании, к примеру, иконы, в качестве «набора» не были бы представлены утюг, гантели и сам следователь, недвижимо лежащий вдоль стола.

Делать собственноручные записи в протоколе – право любого понятого. Объем замечаний не ограничен (несмотря на две-три строчки, которые предусмотрены для этого в бланке протокола обыска или выемки). Закон позволяет сотрудникам органов, если понятой решил занести все, что он думает, в протокол, лишь злобно пыхтеть. Ни одно слово не может быть даже рекомендовано понятому-«писа-телю» – попытка как-либо ограничить права понятого на запись своих замечаний есть грубейшее нарушение Конституционных прав граждан.

СТАТЬЯ 136 УПК РФ: ПРИЗНАНИЕ ПОТЕРПЕВШИМ

Установив, что преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред гражданину, следователь по собственной инициативе или на основании заявления этого лица выносит постановление о признании его потерпевшим. О признании потерпевшим следователь уведомляет потерпевшего и его представителя. При допросе или явке потерпевшего следователь разъясняет ему права, предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса, а в случае признания потерпевшего также и гражданским истцом разъясняет и права, предусмотренные статьей 54 настоящего Кодекса. Об этом делается отметка в протоколе допроса или на постановлении о признании потерпевшим.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.83 – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983, № 32, cm . 1153)

В соответствии со статьей 52 Конституции РФ права потерпевших охраняются Законом.

Статья 52 Конституции РФ:

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются Законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Худо-бедно данное Конституционное положение выполняется, в основном в части безопасности гражданина. Обычно это выглядит так: следователь вызывает обвиняемого и популярно объясняет ему, что если с «терпилой» что-нибудь произойдет, то разбираться будут именно с обвиняемым, ибо он и именно он заинтересован в подобных негативных действиях. Следует признать, что сотрудники органов слово обычно держат, и расправиться с потерпевшим означает попасть под пресс МВД или прокуратуры. Причем тут все (!) инстанции будут действовать в связке, забыв на время о межведомственных разногласиях.

Но и здесь не все так безоблачно, как может показаться. Логическому исчислению признание или непризнание потерпевшим не поддается. По закону следователь либо «по собственной инициативе» признает гражданина потерпевшим, либо на основании заявления этого самого гражданина нужно сразу отметить, что, если требуется Ваше заявление и следователь не спешит, значит, процесс получения процессуального статуса потерпевшего будет длительным.

Очень важно, чтобы «инициатива» следователя не простиралась на трактовку деяний, иначе это может перевернуть все дело.

Пример: Вы подверглись вымогательству. Лицо (или лица), совершившее это деяние, установлено, – осталось дело за малым – определить, кто есть кто. У следователя чуть-чуть не хватает доказательств (по его же собственной вине), и он решает для начала признать «самоуправство», а затем уже переквалифицировать дело в «вымогательство». Сей тернистый путь, скорее всего, просто приведет к полному развалу дела как такового. Поэтому не давайте следователю возможности бессистемно «трактовать» мероприятия и по собственному разумению судить, что ему в данный момент «выгодно».

Практически все уголовные дела так называемого «публичного обвинения» не зависят от волеизъявления потерпевшего. Государство вправе само решать, как следует наказать своего гражданина, преступившего Закон. В понятие «публичное обвинение» входит все, за исключением «оскорбления» и «клеветы» (статьи 129 и 130 У К РФ).

Единственным возможным процессуальным актом о признании Вас или кого бы то ни было потерпевшим является мотивированное постановление следователя. Постановление, как и любой иной документ, имеющий непосредственное отношение к участнику процесса, составляется в двух экземплярах, один из которых вручается гражданину, другой – подшивается в уголовное дело.

Обратите особое внимание на мотивировку постановления – она должна быть абсолютно четкой и точно отражать картину происшедшего. Вы вправе не согласиться с формой и потребовать изменения конкретных фраз или мотивировки в целом. Помните: от правильного оформления процессуальных документов зависит Ваше дальнейшее положение! Не позволяйте следователю что-либо додумывать или не вносить в документ, как «несущественные детали».

Временные рамки – также очень важный момент. Сам момент признания потерпевшим определяется следователем, но не может произвольно переноситься на этап окончания предварительного следствия. Это связано с тем, что, только имея на руках официальную бумагу о признании потерпевшим, человек может в этом качестве осуществлять свои права, иметь доступ к правосудию и компенсации нанесенного ему ущерба.

Вы имеете право (и лучше этим правом воспользоваться) ходатайствовать перед следователем о признании Вас потерпевшим. Заявление составляется в короткой и понятной форме: что произошло, кем совершено, просьба о наделении Вас статусом «потерпевшего» для «защиты своих прав осуществления процессуальных прав». Целесообразно это сделать сразу, если в первые десять дней следователь не примет этого решения сам.

Обязательно следует продублировать свое заявление прокурорам района и города.

Потерпевший имеет ряд процессуальных прав, обусловленных статьями 53 и 58 УПК РФ. Кратко их перечислим:

– представление доказательств;

– заявление просьб и ходатайств;

– ознакомление с материалами дела в полном объеме с момента окончания предварительного следствия;

– участие"в судебном разбирательстве;

– заявление отводов, жалоб;

– предъявление материальных претензий;

– получение разъяснении всех (!) возможных прав со стороны следователя, прокурора и суда.

Данные права в полном объеме и подробно должны быть объяснены лицом, ведущим дознание, до или в момент Вашей подписи на постановлении о признании Вас потерпевшим, в чем Вы должны расписаться.

СТАТЬЯ 137 УПК РФ: ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ИСТЦОМ

Следователь, усмотрев из дела, что совершенным преступлением причинен материальный ущерб гражданину, предприятию, учреждению или организации, разъясняет им или их представителям право предъявить гражданский иск, о чем составляет протокол или делает письменное уведомление.

В случае предъявления гражданского иска следователь обязан вынести мотивированное постановление о признании гражданским истцом или об отказе в этом.

Постановление о признании гражданским истцом сообщается гражданскому истцу или его представителю. В случае явки гражданского истца или его представителя им разъясняются права, предусмотренные статьей 54 настоящего Кодекса, о чем делается отметка на постановлении, которая удостоверяется подписью гражданского истца или его представителя. Постановление об отказе признать гражданским истцом объявляется заявителю под расписку.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.83 – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983, No 32, cm . 1153)

Гражданский истец – статус довольно шаткий, ибо это как бы предполагает возможность перенесения предмета спора в разряд гражданско-правовых отношений. А гражданские суды тянутся многие годы и результат разбирательства непредсказуем. Необходимо точно выяснить, намеревается ли следователь решать иск в рамках уголовного дела или он постарается Вас выпихнуть со всеми Вашими материальными претензиями в «гражданско-правовое поле», где Вы так и останетесь недвижимым «каменным идолом на семи ветрах». Если следователь отвечает туманно, то Вы должны настоять на том, чтобы вопрос о материальным ущербе решался уголовным судом вместе с делом.

Тонкий вопрос – «с представителями гражданского истца». Сие модное веяние пришло к нам с загнивающего Запада и, подобно любому чужеродному явлению, трансформировалось в явление, о котором окружающий мир не имел ранее никакого представления. Понятие «представитель» распространилось на все сферы жизни – от «представителей депутатов Госдумы» до «пресс-секретаря жилкон-торы». Люди, не способные что-либо делать в принципе, сразу рванули в «представители», ибо узрели в данном занятии возможность хоть как-то проявить себя.

Речь не о представителях крупных бизнесменов – на них работают профессиональные юристы. Остальные же «представители» только мешают дееспособному гражданскому истцу осуществлять свои права. Обычно подобными «помощниками» становятся родственники или знакомые потерпевшего.

Следователи, сотрудники прокуратуры, да и все остальные (включая обвиняемого) относятся к представителям «несерьезно». Дело в том, что, кроме работы курьера по доставке заявления процессуального лица (потерпевшего) из пункта А в пункт Б, представитель ничего более не может (и плюньте на все те прелести, которые он Вам расписывает!). Слушать его никто не будет, ответов на вопросы он в полном объеме не знает, его единственное желание – получить немного наличных за свои «услуги». При этом использование представителя может нанести Вам существенный вред, если тот, по обыкновению не подумав, что-нибудь ляпнет от себя.

Только сам человек может осуществлять свои права и в полной мере их защитить. Не пытайтесь передоверить их кому бы то ни было!

Заявление об иске необходимо подавать сразу! Не ждите, пока следователь будет «усматривать» это из материалов дела. Процесс «усматривания» может затянуться на многие месяцы, тем более что каждый человек, в том числе и следователь, имеет свои представления о материальном ущербе и методах его компенсации.

Ваш иск должен содержать только (!) и исключительно (!) подтвержденные данные об ущербе. Если Вы внесете в него хоть лишнюю копеечку, считайте, что дело Вы проиграли! Стремление за счет кого-то поправить свои материальные дела обернется Вашим провалом и в уголовном деле тоже. Обвиняемый обязательно (!) этим воспользуется, обвинив Вас в «корыстном интересе». Причем в этом случае Закон будет на его стороне.

Заявление с просьбой признать Вас гражданским истцом должно быть четко разделено на три фазы: краткое описание деяния, конкретное описание ущерба и требуемый размер компенсации.

ОБРАЗЕЦ:

Прокурору г. СБп г. Сидорелли П. П. от гражданина Материального

Ущерба Истцовича


ЗАЯВЛЕНИЕ

01.01.2000 г. гражданин Ответчиков Р. Р. путем мошеннических действий завладел принадлежащими мне деньгами в сумме 10.000 рублей. Данную сумму гражданин Ответчиков взял якобы для приобретения мне автомобиля ВАЗ по заводской цене. В отношении этого факта 10.01.2000 г. в Н-ском Следственном Отделе было возбуждено уголовное дело № 000123 по статье 159ч. 3 УКРФ.

Деньги в сумме 10.000 рублей были мной сняты с моего банковского счета (документ из банка прилагается. – Прим. Автора) и переданы гражданину Ответчи-кову Р. Р. под расписку, находящуюся в материалах уголовного дела № 000123.

Прошу Вас в соответствии со статьями 581 и 137 УПК РФ признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу и принять все предусмотренные Законом меры для компенсации мне нанесенного ущерба в размере вышеуказанной суммы.

(Число, подпись.)

Обратите внимание на два момента данного заявления: необходимость подтверждения наличия у Вас суммы денег (или вещей) и ссылка на статью 58' УПК РФ: «обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда по принятию мер к возмещению ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями». Ссылкой на статью 58' УПК РФ Вы страхуете себя на тот случай, если уголовное дело будет прекращено, – Ваш гражданский иск все равно остается, и следователь обязан (!) выдать Вам на руки определение о взыскании материального ущерба с Вашего обидчика. Отсутствие упоминания в заявлении статьи 58' УПК. 'РФ при прекращении дела (по любым обстоятельствам) значительно затруднит получение Вами компенсации.

На Ваш гражданский иск может поступить отказ. Он бывает двух видов: письменный и обычный, то есть Вашего заявления никто «не замечает», хоть ты тресни!

С письменным отказом все понятно – получил, посмеялся, показал друзьям, повеселился вместе с ними над мотивировкой и правописанием следователя и начал его оспаривать в надзирающих инстанциях, приводя цитаты из отказа.

С «обычным» отказом дело обстоит сложнее – он как бы есть, и в то же время его нет. Тут следует повести себя довольно жестко, иначе данная ситуация может тянуться до бесконечности.

Если Ваш гражданский иск повис в воздухе, то второй раз обращаться к следователю с аналогичным заявлением уже бессмысленно. Необходимо дней через десять-пятнадцать направить заявление с описанием ситуации в прокуратуру района и города. В случае расследования следователем МВД чрезвычайно полезно продублировать заявление начальнику Следственного Управления и начальнику ГУВД. Здесь есть маленький нюанс, который нелишне знать любому гражданину: при отсутствии компенсации материального ущерба, случившегося по вине несвоевременных действий следователя, суд может наложить взыскание компенсации со счета МВД или прокуратуры. Поэтому Ваше обращение в надзирающие и вышестоящие инстанции вполне может привести к нужному результату – платить за дурака-следователя никто не захочет.

ОБРАЗЕЦ:

Начальнику ГУВД СБп г. Волосянцу А. А. от гражданина Обездоленных Ульяна Ульяновича


ЗАЯВЛЕНИЕ

01.01.2000 г. в СО Н-ского района было возбуждено уголовное дело № 000123 по факту ограбления моей квартиры гражданами Ущербным Ц. Ц. и Криворучко Ю. Ю. Их действиями мне нанесен материальный ущерб на сумму (обязательно (!) подтвержденные данные. – Прим. Автора).

02.01.2000 г. я подал следователю Деревянко К. К. иск для приобщения его (иска, а не следователя. – Прим. Автора) к уголовному делу № 000123. Следователь Деревянко К. К. иск принял, однако гражданским истцом меня не признал и никаких действий по этому поводу не произвел и не производит.

Прошу Вас как начальника ГУВД повлиять на следователя Деревянко К. К. и обязать его принять все предусмотренные Законом меры по удовлетворению моего иска.

(Число, подпись.)

«Долбить» вышестоящие инстанции следует до тех пор, пока иск не удовлетворят или Вы не получите письменный мотивированный ответ. До этого момента Вы должны завалить и МВД, и прокуратуру своими заявлениями.

СТАТЬЯ 138 УПК РФ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТВЕТЧИКА

Установив, что материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого, должны в силу Закона нести родители, опекуны, попечители или другие лица либо предприятия, учреждения, организации, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении соответствующего лица или предприятия, учреждения, организации в качестве гражданского ответчика.

Постановление объявляется гражданскому ответчику или его представителю. При этом им разъясняются права, предусмотренные статьей 55 настоящего Кодекса, о чем делается отметка на постановлении, которая удостоверяется подписью гражданского ответчика или его представителя.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.83 – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983, Ns 32, cm . 1153)

Статья содержит в себе странности и противоречия с самой первой фразы. Без постановления (приговора) суда запрещено называть человека преступником, однако почему-то не возбраняется устанавливать «преступные действия обвиняемого», то есть уже на этом этапе следствия заранее дают оценку деянию.

Дополнительную странность картине придает тот факт, что, согласно статьям 55 и 138 УПК РФ («гражданский ответчик» и «привлечение в качестве гражданского ответчика»), выступление самого обвиняемого в данном статусе не предусмотрено или не определено. То есть гражданский иск предъявить можно, а вот как все это будет координироваться в дальнейшем – совершенно не ясно. Классическая российская схема: преступление совершено, материальный ущерб есть, исполнители есть, а отвечать некому.

В постановлении о привлечении в качестве гражданского ответчика должны быть указаны фактические и правовые основания для вынесения подобного решения. То есть должна быть ссылка на Закон, предусматривающий положение о том, что некое (конкретное) лицо должно нести материальную ответственность за действия обвиняемого (осужденного). А если это «лицо» не хочет? И вообще – действия совершает один человек, а отвечать другому?

Из всей этой бессмыслицы следует одно: гражданским истцом становится человек, которого следствие считает, видимо, подельником или соучастником преступления, но почему-то этого прямо не называет. Причем признает человека гражданским истцом следователь исключительно по собственной инициативе.

Выходит, что предъявить гражданский иск можно, а вот определить – кому? – затруднительно.

СТАТЬЯ 139 УПК РФ: НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Данные предварительного следствия могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в каком они признают это возможным.

В необходимых случаях следователь предупреждает свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, защитника, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения данных предварительного следствия. От указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности по статье 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федерального Закона от 21.12.96 № 160-ФЗ) (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.08.66-Ведомости Верховного Совета РСФСР, J966, № 36, cm . 1018)

Статья 139 УПК РФ основана на статье 310 УК РФ.

Статья 310 УК РФ: Разглашение данных предварительного расследования

Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном Законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Согласно положениям этих статей, ответственность за неразглашение ложится исключительно на граждан – участников процесса, а все должностные лица остаются как бы за кадром. Хотя именно они, по сугубо субъективному мнению автора, и представляют особую опасность, ибо гражданам подробности следствия, в общем, неизвестны и разгласить они что-либо не имеют возможности.

Коррумпировано может быть только должностное лицо.

Но на помощь гражданину, чьи права в части разглашения неких данных, по его мнению, были ущемлены должностными лицами, приходит статья 23 Конституции РФ.

Статья 23 Конституции РФ:

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

И следователь, и оперативные сотрудники на разных этапах следствия любят порассуждать о «доказанности» действия, о морально-этических качествах подозреваемого или обвиняемого и об иных вопросах. На неприкосновенность частной жизни обычных граждан им глубоко наплевать.

Исходя из «внутреннего убеждения», следователь может либо сам, по только ему понятным причинам, разгласить противоположной стороне некую информацию (а потом «посмотреть, что получится»), либо обвинить кого-либо из участников процесса в разглашении тайны следствия и начать использовать это в своих целях.

Представляется нецелесообразным поддаваться на такие провокации, так как совершенно неясно, к чему может привести подобное развитие событий. Для любого гражданина – участника процесса выгоднее расследование конкретного деяния, чем куча перемешанных разнородных статей с непредсказуемым исходом.

Пример 1: Гражданина X обвиняют в вымогательстве у гражданина Y. Следователь, решив «по-прижать» гражданина X, начинает дополнительно обвинять «вымогателя» в разглашении тайны следствия в части мер по обеспечению безопасности гражданина Y (на его квартиру якобы приходят письма с уфозами, звонят неизвестные лица, «требуя отказаться от ранее данных показаний», и пр.). Гражданин Y по недомыслию своему и поддавшись на уговоры следователя, эту версию поддерживает. Результат – дело о вымогательстве заглохло, а разглашение тайны следствия так и осталось недоказанным.

Гражданин Х выходит на свободу подчистую, все бумажки следствия отправляются в архив, а следователь и гражданин Y – в пеший эротический тур.

Пример 2: Следователь Н невзлюбил за что-то потерпевшего М. и совместно с обвиняемым Х решил «пошатнуть позицию» гражданина М., обвиняя его в разглашении тайны следствия (якобы гражданин М. «обсуждал» доходы гражданина Х с другими участниками процесса).

Результат: вдогонку к уже имеющейся статье гражданин Х получает еще и обвинение в ложном доносе (статья 306 УК РФ – до шести лет), а ретивый следователь отказывается от своего участия в этом безобразии и совместно с прокуратурой «гнобит» гражданина X.

Сотрудники Правоохранительных Органов обычно не думают, когда, захлебываясь, красочно расписывают Ваши «преступные действия» и «всю глубину Вашего падения» кому-либо из посторонних лиц. Закон никак не реагирует на такие проявления, за исключением статьи 129 У К РФ – клевета. Но, к сожалению, статья эта применяется чрезвычайно редко, а в отношении Стражей Порядка – и подавно.

Если Вы считаете, что своими разговорами и разглагольствованиями сотрудники Органов наносят Вам вред, то стоит обратиться в прокуратуру с заявлением о «незаконном разглашении информации, касающийся частной жизни, и нарушении статьи 23 Конституции РФ». К уголовной ответственности никого, конечно, не привлекут, но вынесут предупреждение или определение, согласно которому Ваши обидчики засунут свои не в меру болтливые языки себе в… Надзирающие инстанции очень не любят, когда подчиненные балабонят на каждом углу о том, о чем не следует.

Помните: Конституция РФ – высший Закон страны, все остальные прямо ему подчинены и нарушение Конституционных прав – штука довольно серьезная.

СТАТЬЯ 140 УПК РФ: МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

При установлении следствием причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователь обязан принять меры, предусмотренные статьей 21' настоящего Кодекса.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.83 – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983, Ns 32, cm . 1153)

Данная статья относится к взаимоотношениям следствия и различных организаций и прямо с участниками процесса не пересекается.

СТАТЬЯ 141 УПК РФ: ПРОТОКОЛ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Протокол о производстве следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания следователем.

В протоколе указывается: место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях и его адрес, содержание следственного действия и обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства. Если при производстве следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, звукозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе должны быть также указаны технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть, кроме того, отмечено, что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, участвующие в производстве следственного действия.

Протокол прочитывается всем лицам, участвующим в производстве следственного действия, причем им должно быть разъяснено право делать замечания, подлежащие внесению в протокол.

Протокол подписывается следователем, допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, если они участвуют в производстве следственного действия.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственных действий.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.08.66 – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1966, № 36, cm . 1018)

Протокол – единственно возможная форма процессуального действия следователя в отношении Вас, вне зависимости от Вашего процессуального статуса. Важность протокола трудно переоценить – с помощью своих грамотных замечаний и дополнений Вы можете добиться поставленной цели (иные методы малоэффективны).

Протокол, заполняемый лично следователем, иногда представляет собой безумно веселый текст, где грамматические ошибки оттеняют лексические и вкупе с отсутствием синтаксиса создают неповторимое ощущение абсолютной абракадабры. Только человек со специальным «правоохранительно-процессуальным» складом ума может хоть что-нибудь в нем понять (причем совсем не обязательно то, о чем в протоколе говорится).

На основании прочтения протоколов и иных документов прокурор или суд выносит свое решение. Если составлен невыгодный для Вас протокол и в нем нет Ваших собственноручных дополнения, то дальнейшие Ваши слова практически не имеют никакого значения. Любая надзирающая и вышестоящая инстанция будет ориентироваться исключительно на строчки протокола, отмахиваясь от Ваших дальнейших пояснений и замечаний (особенно устных).

Поэтому в протокол необходимо изначально (!) внести все то, что Вы хотели бы видеть в деле, не надеясь на свои будущие заявления или потенциальную возможность «объяснить», что скрывается за письменами следователя.

Итак, определим несколько основных моментов, важных для гражданина (вне зависимости от процессуального статуса) в деле составления протокола следственного действия:

1. Объем протокола не ограничен, равно как не ограничен объем замечаний, который Вы желаете внести в протокол.

Стражи порядка не любят долгой писанины. Это обусловлено и тем, что им «и так все ясно», и тем, что, излагая свои мысли на бумаге, они довольно скоро начинают забывать, ради чего собственно начали составлять протокол. Ваша задача – внести в протокол то, что Вам необходимо в нем видеть. А поэтому ответ на каждый вопрос давайте максимально подробный: сказали две-три фразы – остановитесь и подождите, пока следователь их запишет. Не поддавайтесь на провокацию – мол, «Сначала все расскажите, а потом я запишу». Как потом это будет записано, не сложно себе представить, так что пусть следователь как следует ручкой поработает, словно на диктанте в школе. Глядишь, заодно и правописание освоит.

Объясните своему оппоненту в форме, что Вы желали бы, чтобы он записывал постепенно, детально, абзац за абзацем. Напомните ему, что Закон предусматривает максимально полный протокол следственного действия, а не художественное изложение мыслей и сомнений самого следователя.

Разъяснять свои слова не требуется – лучше изначально начните использовать законченные предложения. Старайтесь говорить простыми фразами, из семи-десяти слов, с минимумом придаточных оборотов.

2. Целесообразно разделить протокол на абзацы для лучшего его восприятия. Напомните следователю, что словосочетание «красная строка» означает не то, что он срочно должен искать красную ручку, а то, что в начале абзаца нужно отступить от левого поля листа на пару сантиметров больше, чем он привык.

С точки зрения смыслового построения протокола Вам выгодно разделение на абзацы – каждый абзац будет конкретно и законченно описывать некий «узелок» допроса или следственного действия. И его понимание в прокуратуре и суде заметно улучшится – надзирающие должностные лица не будут путаться, что к чему относится: прочитал абзац, передохнул и – дальше читай.

Для более полного и грамотного составления протокола Вы вполне можете просить следователя по завершении абзаца давать его Вам на прочтение, дабы не вносить свои замечания позже, а указать на необходимость что-либо дописать сразу. Пусть следователь сам дописывает. Вы свои дополнения и так в конце внесете.

3. Практикуйте собственноручную запись своих показаний – это выгодно во всех отношениях. По Закону если Вы изъявили такое желание, следователь не вправе Вам отказать, он лишь может поставить перед Вами ряд вопросов, на которые ему хотелось бы получить развернутые ответы.

Собственноручная запись протокола также осуществляется простыми, доходчивыми фразами, с минимумом придаточных и деепричастных оборотов. Любые заимствования или жаргонные слова исключены! Речь должна быть письменная, на уровне изложения ученика восьмого класса средней школы. Разговорная речь также недопустима.

4. Особое внимание обратите на характер вопроса следователя и его построение в письменном виде!

Часто сам вопрос как бы предполагает Вашу вину, то есть первая часть вопроса является утверждением, а вот вторая – вопросом.

Пример 1: «Вы ударили гражданина Х ножом, а куда Вы после этого пошли?»

То есть если Вы не отреагируете на первую часть «вопроса» возмущенным воплем о своей непричастности к деянию, то тем самым создадите впечатление, что в преступлении разбираться нужды нет, а изучаются мелкие сопутствующие детали.

Пример 2: «Из материалов дела известно, что Вы взяли у гражданина К. 10.000 долларов. На что Вы их истратили?»


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю